|
33. Вопрос. Допустим, у меня есть картина, скажем, того же В.М.Васнецова, умершего в 1926 г. 50 лет после его смерти уже прошло. И если теперь третье лицо заявит репродукцию этой картины как обозначение, входящее в состав товарного знака на пачке чего-либо, то могу ли я как ее владелец это запретить?
Время от времени я воспроизвожу картины на календарях, приглашениях и т.п. Означает ли это, что кто-то может получить их репродукции и использовать? Исходя из статьи, у меня нет никаких прав запретить такое использование. Так ли это?
Ответ. Отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, регулируются законом Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”. Ст. 1, 6 и 7 Закона устанавливают требования к регистрации обозначений в качестве товарных знаков.
В случае, когда заявлено обозначение, воспроизводящее, в частности, произведение изобразительного искусства или его фрагмент, то оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака при согласии на такую регистрацию обладателя авторского права или его правопреемников (абзац четвертый п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках). Если такого согласия нет, автор произведения (или его правопреемник), любое заинтересованное лицо, исходя из ст. 28 Закона о товарных знаках, вправе поставить вопрос о неправомерности данной регистрации в течение всего срока ее действия, т.е. подать возражение против этой регистрации, использовав процедуру, установленную указанной статьей.
В вашем письме речь идет о том, можете ли вы как собственник произведений искусства (собственник полотен художника) запретить их регистрацию или использование в качестве товарного знака.
Как известно, согласно п. 5 ст. 6 закона Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах” авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено.
Закон о товарных знаках не содержит норм, в соответствии с которыми регистрация товарного знака зависела бы от согласия собственника произведения. Данное согласие не требуется ни в период действия авторского права, ни после его окончания, когда произведение искусства переходит в общественное достояние.
Такой же подход установлен и ст. 28 Закона об авторском праве в отношении произведений, которым на территории Российской Федерации никогда не предоставлялась охрана, т.е. в связи с упомянутой вами картиной художника В.М.Васнецова.
Таким образом, вопрос о регистрации любого обозначения в качестве товарного знака, в том числе и являющегося произведением искусства, должен решаться согласно положениям указанных выше ст. 1, 6 и 7 Закона о товарных знаках.
|
34. Вопрос. Осуществляется ли правовая охрана научных открытий? Если нет, то почему заявки на них принимаются и рассматриваются Международной ассоциацией авторов научных открытий? Ответ. В 1947 г. по инициативе АН СССР Правительство СССР в целях поощрения творческой инициативы, повышения уровня научных исследований, а также защиты приоритета страны и охраны прав авторов ввело правовую охрану научных открытий.
Основы правого регулирования отношений, связанных с научными открытиями, были заложены постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1947 г. № 525 «Об образовании при Совете Министров СССР Комитета по изобретениям и открытиям». С этого времени в структуре органов государственного управления появилось ведомство, координирующее работу в области научных открытий.
Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584 было утверждено Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях (далее – Положение 1973 г.), регулировавшее систему государственной регистрации научных открытий, в соответствии с которым работа в области их правовой охраны возлагалась на Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий (Госкомизобретений СССР). Для получения заключений о наличии открытия принятые заявки на выдачу диплома на открытие направлялись в Академию наук СССР, академии наук союзных республик, отраслевые академии, университеты, ведущие научно-исследовательские организации или учебные заведения министерств и ведомств.
Напомним, что согласно п. 10 Положения 1973 г. открытие – это установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания.
На открытия географические, археологические, палеонтологические, открытия месторождений полезных ископаемых и открытия в области общественных наук Положение 1973 г. не распространялось.
В конце 1980-х гг. был подготовлен и вынесен на обсуждение проект закона СССР «Об открытиях в СССР». Однако в ходе его обсуждения Академия наук СССР официально выразила свое отрицательное отношение к проблеме открытий в целом. В решении Президиума АН СССР от 14 мая 1991 г. № 156, в частности, указывалось на нецелесообразность сохранения института регистрации и правовой охраны научных открытий и принятия соответствующего закона.
Президиум Российской академии наук постановлением от 15 сентября 1992 г. № 243 подтвердил решение Президиума АН СССР, принятое 14 мая 1991 г. № 156, о нецелесообразности регистрации научных открытий.
Действующий в настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации, указывая на основания и порядок возникновения прав на интеллектуальную собственность, не регулирует правоотношения, связанные с открытиями. Законодательством также не определен орган, к компетенции которого относилась бы регистрация открытий. В связи с этим система государственной регистрации открытий, установленная Положением 1973 г., не действует.
Договор о международной регистрации научных открытий не вступил в силу.
В настоящее время при отсутствии государственной регистрации научных открытий экспертизу, регистрацию и выдачу дипломов на открытия осуществляют Российская академия естественных наук (РАЕН) и Международная ассоциация авторов научных открытий как научно-общественные (негосударственные) организации, что позволяет авторам зафиксировать свой вклад в науку.
В соответствии с уставом Международная ассоциация авторов научных открытий, образованная по инициативе ученых России и зарубежных стран, принимает к рассмотрению заявки на научные открытия, производит регистрацию открытий в реестре, выдает авторам дипломы, подтверждающие приоритет и авторство в открытии. Сведения о выданных дипломах на открытия публикуются в Бюллетене ВАК России, средствах массовой информации и ежегодных сборниках, издаваемых ассоциацией.
7 июля 1997 г. президиум Международной ассоциации авторов научных открытий утвердил Положение о порядке представления, экспертизы материалов заявок и выдачи дипломов на научные открытия, идеи, гипотезы в Международную ассоциацию авторов научных открытий (далее – Положение 1997 г.), которое опубликовано в № 2 Бюллетеня ВАК за 1998 г.
В п. 1.2 – 1.5 Положения 1997 г. определены понятия регистрируемых объектов творчества. Так, научное открытие в области естественных наук означает установление явлений, свойств, законов или объектов материального мира, ранее не установленных и доступных проверке.
В области общественных наук открытием признается установление интеллектуальных связей между понятиями и/или концепциями, которые воспринимались ранее несвязанными.
Под научной идеей согласно Положению 1997 г. понимается обобщенный теоретический принцип, объясняющий сущность неизвестного ранее явления, свойства, закона (п. 1.2) или неизвестную связь (п. 1.3).
Научной гипотезой Положение 1997 г. признает научно обоснованное предположение о неизвестном ранее явлении, свойстве, законе (п.1.2) или о неизвестной связи между понятиями и/или концепциями (п. 1.3).
Положение 1997 г. содержит перечень документов, представляемых для экспертизы заявки на открытие, идею или гипотезу автором предложения, определяет процедуру рассмотрения заявок, порядок финансирования затрат по экспертизе заявок на открытия (в основном за счет автора), и организацию процедуры выдачи дипломов и свидетельств на научные открытия, идеи, гипотезы.
Указанная регистрация открытий РАЕН и Международной ассоциацией авторов научных открытий имеет не правовое, а только моральное значение.
Необходимую информацию по вопросам экспертизы и регистрации открытий в РАЕН можно получить по адресу: 113105, Москва, Варшавское шоссе, 8.
|
35. Вопрос. В соответствии со ст. 11 Патентного закона Российской Федерации не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем. С другой стороны, в соответствии с п. 3 ст. 10 Закона, нарушением исключительного права патентообладателя считается в числе прочего несанкционированное изготовление, применение и иное введение в хозяйственный оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение.
В связи с этим просим разъяснить: является ли третье лицо нарушителем исключительного права патентообладателя в случае приобретения им на законном основании (на основании договора купли-продажи) изделий, в том числе комплектующих, содержащих такое изобретение, и использование в последующем этих изделий и комплектующих в своей производственной деятельности, в частности, в составе выпускаемой и реализуемой им продукции?
Помимо этого, просим ответить, относятся ли к понятию «изготовление продукции» ремонтные работы и восстановление бывшей в употреблении техники, введенной в хозяйственный оборот законным путем?
Ответ. Приобретение изделий, в том числе комплектующих, содержащих запатентованное изобретение, не является нарушением исключительного права патентообладателя, если оно осуществлялось на законном основании (последний абзац ст. 11 Патентного закона Российской Федерации).
Что касается изготовления запатентованной продукции, то в соответствии с п. 2 ст. 10 этого Закона продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак. При этом не имеет значения, что изготовление продукции осуществляется при проведении ремонтных или восстановительных работ.
|
36. Вопрос. Изобретение, охраняемое авторским свидетельством, использовалось в 1987 – 1990 гг., за что авторам выплачено скромное единовременное вознаграждение по действительной ценности. В 1997 – 2000 гг. изобретение использовалось другим предприятием без заключения договора с автором.
Данное изобретение, по которому не истек 20-летний срок с даты подачи заявки, не может и не могло быть переведено в режим охраны патентом в силу запрета по п. 5 ст. 3 Патентного закона Российской Федерации. За него также не предусмотрена компенсация за засекречивание из-за отсутствия нормативных актов, которые должны были быть изданы до 31 декабря 1992 г. согласно ст. 11 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3518-1 «О введение в действие Патентного закона Российской Федерации», но не приняты.
Имеет ли в данной ситуации автор изобретения право на вознаграждение за использование изобретения в 1997 – 2000 гг. по договору сторон согласно постановлению Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 12 июля 1993 г. № 648 «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения»?
Обязано ли предприятие, использовавшее изобретение в указанный период, заключить с автором соглашение о вознаграждении?
Ответ. В соответствии с п. 1 постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 12 июля 1993 г. № 648 «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения» юридическое или физическое лицо, начавшее использование изобретения, охраняемого авторским свидетельством, до истечения 20-летнего срока с даты подачи заявки на изобретение, обязано сообщить об этом автору (авторам) изобретения в трехмесячный срок с начала его использования и заключить с автором (авторами) соглашение о вознаграждении.
Вознаграждение выплачивается каждым юридическим или физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и определяется по соглашению сторон без ограничения его размера.
Поэтому автор имеет право на вознаграждение за использование изобретения на тех предприятиях, которые использовали его до истечения 20-летнего срока с даты подачи заявки на изобретение, независимо от того, выплачивало ли предприятие, первым использовавшее изобретение, вознаграждение и в какой сумме.
П. 2 названного постановления установлено, что вознаграждение за использование изобретения, охраняемого авторским свидетельством СССР, в случае, если это использование началось до вступления в силу настоящего постановления, выплачивается в соответствии с законодательством, действовавшим на дату начала использования изобретения.
|
|